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上海刑事案件辯護(hù)律師深究歷年來冤假錯(cuò)案根源

日期:2022-03-16 關(guān)鍵詞:上海,刑事案件,辯護(hù)律師,深究,歷年來,

  我國冤假錯(cuò)案形成的高峰期是文化大革命十年的動(dòng)蕩期。當(dāng)時(shí),冤假錯(cuò)案形成的主要原因是法律制度和法律制度完全否定。文化大革命后改革開放以來的30多年里,中國已經(jīng)向法治社會(huì)邁進(jìn),形成了初步的法律制度和法律制度。然而,仍然有相當(dāng)多的冤假錯(cuò)案。

  在法治建設(shè)深入發(fā)展的過程中,如何糾正和防止不公正、虛假和錯(cuò)誤的案件應(yīng)該成為一個(gè)更值得關(guān)注的話題。在目前的情況下,形成不公正、虛假和錯(cuò)誤案件的因素仍然非常復(fù)雜,主要原因上海刑事案件辯護(hù)律師可以概括為以下五個(gè)方面:即非法取證、權(quán)力干預(yù)、利益驅(qū)動(dòng)、誤解觀念、排斥律師。

 

  一、非法取證。

  以刑訊逼供、變相刑訊逼供等方式非法取得嫌疑人,被告人口供或者證人證言,不僅是造成冤假錯(cuò)案的直接原因,也是與現(xiàn)代司法理念和司法制度對(duì)抗的頑癥。這種頑癥還沒有消除。無論是近年來發(fā)現(xiàn)的冤假錯(cuò)案,還是不斷產(chǎn)生的新的冤假錯(cuò)案,大部分都是在刑訊逼供中形成的。遏制刑訊逼供難以奏效的主要原因不是無能為力,而是決心不強(qiáng)。決心不強(qiáng)的原因有兩個(gè):一是觀念導(dǎo)致的,因?yàn)橛行┤诉€是認(rèn)為逼出來的口供可信,迷信其效果;二是功利主義的需要,刑訊逼供可以達(dá)到預(yù)設(shè)的目標(biāo)。

  刑訊逼供是人類社會(huì)歷史上是一種千年頑癥,但在現(xiàn)代訴訟理念和訴訟制度中卻難以容忍。如果刑訊逼供直到今天在中國的訴訟程序中仍然無法有效遏制,那么為了防止冤假錯(cuò)案只能流于空談。

  2012年,《刑事訴訟法》修正案對(duì)刑事強(qiáng)制供應(yīng)提出了更嚴(yán)格的限制,但由于規(guī)范本身不夠嚴(yán)格,缺乏救濟(jì)條款,沒有取得明顯的效果。排除非法證據(jù)程序的效果甚微,甚至在大多數(shù)情況下一種形式,足以表明刑事強(qiáng)制供應(yīng)的勢(shì)頭仍然相當(dāng)嚴(yán)重,但也足以反映遏制刑事強(qiáng)制供應(yīng)措施的不完整性。遏制刑事強(qiáng)制供應(yīng)的關(guān)鍵在于決心!只要立法中的限制進(jìn)一步明確,真正落實(shí)司法非法證據(jù)排除規(guī)則,嚴(yán)厲制裁刑事行為,就會(huì)取得顯著成效。遏制刑事強(qiáng)制供應(yīng)與破案率之間的沖突,但權(quán)衡利弊,防止不公正、虛假、錯(cuò)誤的案件顯然比追求破案率更重要。
 

  二、權(quán)力干預(yù)。

  權(quán)力干預(yù)司法不僅是司法行政化的體現(xiàn),也是我國法治環(huán)境不完善的突出問題。多年來,權(quán)力干預(yù)司法已成為我國的慣性。人們已經(jīng)習(xí)慣并形成了一個(gè)奇怪的圈子:每個(gè)人都反對(duì)權(quán)力干預(yù),尋求權(quán)力干預(yù)。這種以權(quán)力干預(yù)對(duì)抗權(quán)力干預(yù)的現(xiàn)象客觀上進(jìn)一步加強(qiáng)了權(quán)力干預(yù)的作用,加劇了權(quán)力干預(yù)的后果。

  權(quán)利干預(yù)有兩個(gè)主要原因:

  一是善意干預(yù),即領(lǐng)導(dǎo)層在正義感和責(zé)任感上對(duì)案件的指示。這種干預(yù)的動(dòng)機(jī)純粹是善意的,在實(shí)踐中確實(shí)防止和糾正了一些冤假錯(cuò)案,產(chǎn)生了積極的影響,但也產(chǎn)生了導(dǎo)致冤假錯(cuò)案的負(fù)面影響。原因是這種干預(yù)偏離了程序的合法性,缺乏合法程序的權(quán)力干預(yù)顯然不能保證公平性。

  另一種是惡意干預(yù),即領(lǐng)導(dǎo)干預(yù)個(gè)別人的私利或部分人的私利。這種干預(yù)直接表現(xiàn)為以權(quán)利影響司法,這是不可避免的。善意干預(yù)和惡意干預(yù)都是對(duì)司法獨(dú)立和司法公正的嚴(yán)重破壞,也是冤假錯(cuò)案的重要原因。消除權(quán)力干預(yù)的唯一途徑是真正實(shí)現(xiàn)機(jī)制設(shè)計(jì)中的司法獨(dú)立!否則,對(duì)權(quán)力干預(yù)的任何禁令都是有限的。
 

上海刑事案件辯護(hù)律師深究歷年來冤假錯(cuò)案根源
 

  三、利益驅(qū)動(dòng)。

  基于利益驅(qū)動(dòng)的案件處理機(jī)關(guān)破壞公平,甚至制造不公正、虛假、錯(cuò)誤的案件,是我國司法實(shí)踐中一個(gè)非常嚴(yán)重的特殊問題。這種利益驅(qū)動(dòng)的原因主要來自兩個(gè)方面:

  首先,辦案機(jī)關(guān)和利益相關(guān)者的權(quán)力尋租。在我國法治環(huán)境和市場(chǎng)環(huán)境不完善的情況下,一些人利用司法機(jī)關(guān)的權(quán)力因利益糾紛而互相傷害,而司法機(jī)關(guān)中的個(gè)人則與利益相關(guān)者勾結(jié),以獲取經(jīng)濟(jì)利益,利用公共權(quán)力達(dá)到個(gè)人非法目的。這種權(quán)力尋租的方式可以發(fā)生在調(diào)查、起訴和審判的不同階段,但更集中在調(diào)查階段。雖然多年前,公安部不止一次發(fā)布文件,嚴(yán)格禁止辦案機(jī)關(guān)非法越權(quán)干預(yù)經(jīng)濟(jì)糾紛案件。然而,這種現(xiàn)象仍然被反復(fù)禁止,這表明問題的嚴(yán)重性。值得注意的是,這一問題正在加劇。在一些地方,一些做法已經(jīng)達(dá)到了毫無顧忌的程度。

  二是將部分涉案資金提留作為辦案資金的利益驅(qū)動(dòng)。

  幾年前,由于案件處理資金不足,一些案件處理機(jī)關(guān)的涉案資金中提取了一部分作為辦案資金。雖然這種做法在一定程度上彌補(bǔ)了辦案資金短缺的問題,但卻造成了嚴(yán)重的負(fù)面后果。在實(shí)踐中,為了獲得涉案資金,一些辦案機(jī)關(guān)傾向于對(duì)案件作出有罪結(jié)論;也有不同地區(qū)的辦案機(jī)關(guān)為了爭(zhēng)奪涉案資金而不惜越權(quán)管轄;其他辦案機(jī)關(guān)在移送案件時(shí)因截獲涉案財(cái)產(chǎn)而爭(zhēng)執(zhí)不休;一些辦案機(jī)關(guān)妨礙法院作出無罪判決,因?yàn)樗麄冊(cè)谂袥Q生效前先處置了涉案財(cái)產(chǎn)。將被罰款的涉案財(cái)產(chǎn)提取作為辦案資金,雖然不是為了個(gè)人利益,也不是為了個(gè)人利益,但這種對(duì)單位形成的利益驅(qū)動(dòng)也會(huì)破壞司法公正性。更重要的是,以公權(quán)利益為理由實(shí)施的違法行為有時(shí)甚至更加明目張膽!

  允許將涉案財(cái)產(chǎn)作為辦案資金,在一定程度上導(dǎo)致辦案機(jī)關(guān)傾向于有罪結(jié)論,以獲得更多資金。因此,任何法治社會(huì)都不允許將辦案資金與涉案財(cái)產(chǎn)混為一談。受辦案機(jī)關(guān)利益驅(qū)動(dòng),妨礙司法公正,造成不公正、虛假、錯(cuò)誤案件,其原因與監(jiān)督機(jī)制有關(guān),也與提留涉案資金的政策有關(guān)。這是中國目前獨(dú)有的、嚴(yán)重的、迫切需要解決的問題。

 

  四、概念誤區(qū)。

  除了立法和司法制度中存在的一些問題外,對(duì)刑事訴訟概念的一些誤解也值得更加關(guān)注。到目前為止,我們?cè)谝恍┬淌略V訟的基本概念上仍存在爭(zhēng)議和誤解,這嚴(yán)重限制了我們的思想,甚至成為妨礙司法改革的枷鎖。

  例如,無罪推定、疑似犯罪、法律真實(shí)、人權(quán)保護(hù)等重要原則反映了現(xiàn)代刑事訴訟活動(dòng)的基本概念,也是構(gòu)建現(xiàn)代刑事訴訟制度結(jié)構(gòu)的前提和基礎(chǔ)。然而,直到今天,這些原則在中國還沒有得到充分的實(shí)施,在理解上仍然存在許多差異和誤解。不幸的是,這個(gè)問題直到今天才引起足夠的關(guān)注。

  我們?cè)?jīng)以事實(shí)求是為目標(biāo)否認(rèn)無罪推定的原則,因?yàn)槲覀兗炔皇菬o罪推定,也不是有罪推定,而是堅(jiān)持實(shí)事求是。到目前為止,雖然無罪推定的原則已經(jīng)在刑事訴訟立法中得到認(rèn)可,但這一原則仍未能在刑事訴訟法的規(guī)定中公開規(guī)定,說明其對(duì)這一原則的認(rèn)可度不夠明確。

  直到今天,我們?nèi)匀粓?jiān)持既不冤枉一個(gè)好人,也不放過一個(gè)壞人的理想口號(hào)。然而,我們還沒有深入研究過這一點(diǎn)。除了表達(dá)一個(gè)理想的領(lǐng)域外,這一主張?jiān)趯?shí)踐中也是一個(gè)邏輯沖突的命題。因?yàn)?,?dāng)具體案件因證據(jù)不足而面臨寧愿放錯(cuò)地方和寧愿放錯(cuò)地方的沖突時(shí),他們只能選擇從無到有的犯罪或從無到有的犯罪,而沒有中間道路可走。

  上海刑事案件辯護(hù)律師以實(shí)事求是論否定無罪推定,以不浪費(fèi)不縱容論否定疑罪從無,都是以理想化抽象概念否定為方法論的具體原則。這種理解的結(jié)果不僅模糊了刑事訴訟的價(jià)值目標(biāo),而且導(dǎo)致了價(jià)值選擇的主觀隨機(jī)性。因?yàn)樵跇?biāo)準(zhǔn)不明確的情況下,發(fā)言權(quán)成為得出結(jié)論的決定因素。因此,面對(duì)權(quán)力,一些有爭(zhēng)議的案件既可以是否,也可以不是。

  多年來,在刑事證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)問題上,客觀真實(shí)論長期占據(jù)主導(dǎo)地位。雖然經(jīng)過多年討論,如今法律真實(shí)論已經(jīng)在理論界和實(shí)務(wù)界得到認(rèn)同。但令人遺憾和擔(dān)憂的是,客觀真實(shí)論并未因此而退出舞臺(tái),卻出現(xiàn)了客觀真實(shí)與法律真實(shí)并重的認(rèn)識(shí)。毋庸諱言,“并重說”又是一種理想狀態(tài),形式上全面、周延、無可挑剔。但是,“并重說”同樣也存在一種邏輯沖突。因?yàn)?,?dāng)客觀真實(shí)與法律真實(shí)兩種標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生沖突而難以并重時(shí),我們必須在兩難之中做出一種選擇。而面對(duì)“并重說”的雙重標(biāo)準(zhǔn),或者會(huì)使當(dāng)事者無所適從,或者又會(huì)導(dǎo)致以話語權(quán)為中心的主觀隨意性。

  打擊犯罪與保障人權(quán)并重的觀點(diǎn),也同樣體現(xiàn)了十分明顯的邏輯沖突。我國長期以來一直將打擊犯罪作為刑事訴訟活動(dòng)的主要目標(biāo),在2012年出臺(tái)的刑訴法修正案中終于寫入了保障人權(quán)的內(nèi)容,體現(xiàn)了刑事訴訟理念的進(jìn)步。然而,卻又將保障人權(quán)定位到與打擊犯罪并重的地位。這種認(rèn)識(shí)實(shí)際上是回避了打擊犯罪與保障人權(quán)兩種價(jià)值目標(biāo)內(nèi)在沖突的自欺欺人。因?yàn)?,這兩種目標(biāo)有時(shí)候是無法并存的?;蛘?,強(qiáng)調(diào)以確保打擊犯罪為前提,兼顧保障人權(quán);或者,強(qiáng)調(diào)以切實(shí)保障人權(quán)為前提,兼顧打擊犯罪。無視或者回避這種沖突的結(jié)果,只能導(dǎo)致人們?cè)趯?duì)訴訟價(jià)值觀問題上的忽左忽右或者無所適從。

  以“事實(shí)求是論”否定無罪推定原則,以“不枉不縱論”否定疑罪從無原則,以及“客觀真實(shí)與法律真實(shí)并重論”和“打擊犯罪與保障人權(quán)并重論”,不僅暴露出其認(rèn)識(shí)自身的邏輯沖突,而且還反映出證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)和訴訟理念的不確定性。更重要的是,正是由于這些理念上的誤區(qū),使人們難以擺脫有罪推定,疑罪從有,客觀真實(shí)論和重打擊而輕人權(quán)的滯后觀念。而這些滯后觀念則是鑄成冤假錯(cuò)案和阻礙糾錯(cuò)的深層原因。
 

  五、排斥律師

  在陸續(xù)發(fā)現(xiàn)的冤假錯(cuò)案中,絕大部分都是武斷粗暴地排斥律師辯護(hù)意見的,這一事實(shí)充分反映出律師辯護(hù)對(duì)維護(hù)司法公正的重要性。歷史和現(xiàn)實(shí)一再證明,律師辯護(hù)是實(shí)現(xiàn)司法公正不可或缺的必要環(huán)節(jié)。但是至今為止,中國律師仍然沒有在主流社會(huì)爭(zhēng)得一席之地,甚至被貶低為社會(huì)的異己力量,而被排斥于法律職業(yè)共同體之外,甚至形成公、檢、法三家三位一體與律師對(duì)抗的態(tài)勢(shì)。這種現(xiàn)狀,無疑是冤假錯(cuò)案生成的重要原因之一。

  作為私權(quán)利的代言人,律師是唯一可以適用法律手段維護(hù)當(dāng)事人合法權(quán)益的專業(yè)法律人士,上海刑事案件辯護(hù)律師以維護(hù)當(dāng)事人合法權(quán)益為宗旨,所追求的結(jié)果是法律的公正性。在沒有律師辯護(hù)的案件中,法律的天平就會(huì)因?yàn)榭剞q失衡而發(fā)生傾斜。一個(gè)沒有律師的法治結(jié)構(gòu)是殘缺的,一個(gè)排斥律師的法治環(huán)境是扭曲的,而一個(gè)真正的法治社會(huì)不可能是排斥律師的??梢哉f,排斥律師對(duì)于鑄成冤假錯(cuò)案來說也具有一定程度的必然性。

  至今為止,律師參加刑事訴訟活動(dòng)的空間仍然受到限制,律師辯護(hù)的作用更是十分有限。這種現(xiàn)狀不僅與對(duì)律師的輕視有關(guān),而且也與訴訟理念的誤區(qū)有關(guān)。因此,要重視律師就必須更新訴訟理念,必須把律師視為法律職業(yè)共同體的一部分,把律師視為維護(hù)司法公正必不可少的積極力量。

  一個(gè)最簡單的道理,也是人人皆知的道理,“偏聽則暗,兼聽則明”。只有當(dāng)任何一個(gè)法官為了公正審理案件都離不開律師,在聽不到律師的意見就感到難以作出判斷時(shí),才表明法官真正有了兼聽則明的需求。這時(shí)候,律師的作用才會(huì)真正受到重視!相反,只希望聽一面之詞的法官和沒有中正性的法官一定是排斥律師的。形成冤假錯(cuò)案的原因有很多,以上五種相對(duì)突出。值得引起更多思考的是,分析原因并不困難,困難的是如何消除這些原因,更困難的是如何才能排除形成這些原因的深層阻力!

 

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